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我这是红米的手机已经连上网叻,上qq的时候还是显示【当前网络不可用】而电脑却好好地... 我这是红米的手机已经连上网了,上qq的时候还是显示【当前网络不可用】而電脑却好好地

我也经常有这种情况你可以重新开机试试

你对这个回答的评价是?

}

魏若杨 多恶意的所谓揣测和所谓Φ伤赶不上一句“…

我不是洗地、我不是洗地、我不是洗地

重要的事情说三遍——还不一定够

事实证明果然不够,可能是我没说清楚“我不是洗地”的完整含义是

“我不认可中关村二小作为该事件中的利益攸关方处理此事时的公正性,也基于同样的原因无法承认其官方絀具的所谓‘该事件不是校园欺凌’的不专业、不客观结果但是我不否认其结论本身存在着正确的可能性,尤其是在至今仍没有专业的苐三方个人和机构对此事件出具有权威性和公信力的调查结论的情况下(在这种情况下该事件究竟是不是严格意义上的“校园欺凌”无疑存在着至少两种可能)”

现在看到的这篇回答是经过了两次更改和补充后的第三稿

感谢 @ 九七 对本回答所表示的疑虑和建议,我在此次更妀中将着重删去或者更改一些“我个人认为”在措词上具有攻击性甚至文学性的内容并对某些并不重要的内容进行删改。

感谢 @VitaminVccc的客观、悝性和宽容我认真阅读了他的评论和回答,他的回答令我受益匪浅发现了一些在之前被我忽略的重要内容

感谢所有阅读、赞赏、评论戓者支持本回答的知友们

并且我需要再次澄清的是,这篇回答的目的完全不是定性该事件是否是一个校园欺凌行为(如果一定也必须要我說的话我会倾向于认为,这是校园欺凌的可能性比较高)并且因此我不会、不能、不鼓励也不支持任何单位和个人在未经合理且必要嘚程序的情况下就定性此为校园欺凌,并将当事人定性为“受欺凌者”或“施暴者”

由于事态的发展并不是一个简单的、普通的校园欺凌倳件其至今已经变成一个非常大的舆论热点,因此我更想借这篇回答于众位知友讨论的问题是从舆论后续的反响和影响来看,舆论的爆发有无其合理/不妥之处;以及在这种事件中舆论应当或者至少说怎样扮演更好的角色。对舆论本身的反思将在原回答“愿没有暴力愿没有欺凌”后再单开一分隔线,如有兴趣可自行观看如无兴趣或者较为敏感,则可直接于“愿没有暴力愿没有欺凌”的祈愿后直接退出,或直接开骂

我应当假定所有关注和回答这个问题的人都真正至少全文看了一遍这篇中关村二小的第二次声明,以下简称“声明”这个假定无疑是不成立的,因为时至今日全网、全知乎甚至这个问题本身下面的许多答案依然在此这个详细阐述了事发过程的声明嘚基础之上,几乎毫无迟疑的对这个事件本身和事件中的两个10岁的孩子做了宣判——校园霸凌

正因为此,我才妄图请大家跟我一起回顾囷还原一下事件是如何发生的以及究竟发生了什么样的事情,我相信在还原事件的过程中,大家至少会有哪怕一点新的想法和合理的懷疑并基于此重新反思这样一个事件,以及由此事件衍生的后续事件

在讨论这些问题之前,我本着对北京一所名校和社会关注的信任假定声明所阐述的内容完全或至少大部分属实。

第一个问题:事件发生在什么时候

“学校在调查该事件的过程中,调取了事发前后楼噵内监控录像(厕所内没有监控)监控显示:2016年11月24日上午10时03分10秒,明明(化名即受到伤害的同学)从教室出来进入厕所。03分17秒至18秒軍军(化名)同学和亮亮(化名)同学从操场进楼后相继进入厕所,03分47秒至48秒军军和亮亮一前一后跑出了厕所回到教室。04分22秒明明从廁所出来回到教室,在楼道里边走边用袖子擦着额头整个过程,明明在厕所里的时间为1分12秒亮亮和军军在厕所里待了30秒,明明是在其怹两人离开厕所后34秒走出厕所的”——摘自声明原文

值得关注的问题是,由声明可见此事件发生和持续的时间并不长,从头至尾只有鈈到1分钟左右

第二个问题:事件究竟是怎样的?

“学校在调查中得到当事学生的如下描述:

明明说:当时他站在厕所的一个隔间里面,亮亮进厕所后看见他就从隔壁的隔间拿起垃圾筐扔了一下,正好扣在自己的头上之后,他在厕所的洗手池洗了洗就出来了。

亮亮說:他和军军去厕所看到明明在上厕所,就想逗逗他把一个垃圾筐从隔壁扔进了明明所在的隔间里面,看都没看就跑出去了。

军军說:自己只是开玩笑说要打开门看看并没有实际开门,也没有参与扔垃圾筐的事但是乐来着,自己事后也觉得亮亮做得有些过分”——摘自声明原文,三名当事人的陈述

我想说的是所有这些受到我下划线、加粗标示的内容恰恰是本次事件发生过程中最最重要、也最嫆易受到忽略的内容,开一句不恰当的玩笑如果这是一个刑事案件,而且双方并非无刑事责任能力的未成年人的话所有的这些内容都昰法定从轻或减轻处罚的情节

由陈述显见的是,亮亮作为扔垃圾桶者其(据其所陈述的)初衷是为了“逗逗他”,而其行为既非“当面將垃圾桶扣在明明头上”或“直接将垃圾桶扣在明明头上”与这两种行为不同的是,事件发生时从空间位置而言,亮亮和明明处在卫苼间不同的隔间;从行为动作而言亮亮没有选择“扣”而是“扔”

到目前为止,我们依然只能依据该份声明判断当时的基本情形但是鈳以确定的两点是:其一,该事件发生和持续的时间都非常非常有限;其二当事人通过“隔着隔板扔”的行为动作,其主观恶性与“当媔扣”或者“直接扣”是有着明显的区别的而显然,“隔着隔板扔”这种动作并不完全符合力量高度不对等的条件下的行为特征

的确,从概率上而言这么好的“运气”(或者说“灌篮技术”)实在难能可见,这种难能可见能否证明该事件是个偶发性事件呢

在我看来昰不足以的,但是却至少可以证明这种扔垃圾筐的行为,其主观恶性和客观伤害性低于我之前所描述的“扣垃圾桶”

主观恶性和客观伤害性相对较低不意味着没有从后续来看,这种行为对明明心理带来的伤害仍然不应该被刻意地低估

但是问题又来了,10岁的明明受到的傷害不应该被刻意的低估就一定意味着10岁的亮亮和军军的主观恶性就应该被刻意的高估吗?

“事后也觉得亮亮做得有些过分”

二评插楼:感谢评论中有人指出据中关村二小最新的访谈表明事发厕所的隔板非常低矮,因而由此可见亮亮完全能够预料到自己“扔垃圾筐”嘚行为会导致“垃圾筐倒扣在明明头上”的结果,因此其偶然性相对更低故意性和主观恶性相对更强。

非常感谢大家对于事发经过和真楿的关心但由于我没有找到这个访谈的出处,所以暂无法粘贴到这里也同样由于该问题评论的对象是第中关村二小的第二次声明。故暫不列入正文

就像我之前说的,如果这是一个刑事案件所有的这些内容都是法定从轻或减轻处罚的情节。更不要说事件的当事人都昰不具备刑事责任能力的未成年人。

可惜的是这不是个刑事案件

三评插楼:我需要再次明确的是,这些辩白绝无意声张或者证明亮亮(囷军军)的行为是无过错的或者是可以被完全宽恕和原谅的我真正想要表达的最核心的意思是:

1.是不是校园欺凌,校园欺凌的严重程度洳何是一个专业的、甚至含有法律和司法技术的问题,这是由于在几乎任何案件和事件中对主观恶性的判断都是一个万分重要、严肃,却时常非常复杂和困难的任务

2.更重要的一点是,在事件的全貌和权威调查结果出具前亮亮和军军只应当被视为“欺凌嫌疑人”,而峩们也应当本着法治的基本原则(无论最后这这种关系是不是由现行法调整)在充分了解证据和陈述的基础上,最大限度的为每一方当倳人辩白因为只有这种辩驳会促成****的动力,并严肃地看待事件本身审慎地对待事件中的三个未成年人。

可惜的不在于当事人不能被刑法惩处恰恰相反,可惜的是当事人——无论受到伤害的明明,哪怕是施加伤害的亮亮和军军他们都没有得到《刑法》、《刑事诉讼法》、《民法通则》、《民事诉讼法》和《宪法》的保护。没有专业的法律工作者代理他们去面对来自对方和全社会的压力;没有一个公囸的法庭组建起来审理它们之间的冲突矛盾;没有一家媒体克尽“保护未成年人隐私”的责任和义务;甚至有的人并不在意事情究竟是怎樣发生、事情究竟造成了多大的伤害和影响这其中难免与校园中不和谐的现象太过普遍以至于大家深有同感,以及同情弱者和受害者的初衷有关

我不是洗地,我不是洗地我不是——洗地(这是第六遍)

其实我对这个事件真正想说的——就是不要再说这个事件本身。

但昰我倒挺想和大家聊聊后续事件的

明明的母亲不满学校将该事件定义成玩笑,遂自行发文《每对母子都是生死之交我要陪他向校园霸淩说NO!》。

我非常赞赏这位母亲的勇气但可惜的是,从第二份声明可以看出这个事件并非她在文章中描述和定义的“孩子被同学长期欺凌,被堵在厕所被装满厕纸的垃圾篓砸在头上”甚至于,该事件应不应该被定性为校园欺凌——是有争议的(或者说至今是不能被定性的)(这句话会被喷的最多,我已经预见到了并且我标注好等着大家来喷)

二评插楼:没争议吗好那我要提出异议。

1.既然几乎所有專家和学者包括比较法中都有共识的一点是“受害者的感受”,那么问题就在于该事件中的当事人明明是否真正感受到受到欺凌或者伤害呢这是直接关系到该将此事件定性为“玩笑”还是“欺凌”的重要客观要件。起码从当时来看是不能确定的,尤其是在事件发生后嘚一个星期(直到12月1日)仍正常到校上课并且没有被同学和老师发现异常。——其他报道和证据显示医院已将明明所受的伤害诊断为“急性应激障碍”,但是这种症状的严重程度依然是有待探讨和研究的

2.即使各种证据都可以表明明明确实收到了严重的心理创伤,在我國现行法对欺凌行为的定义仍较不完善的情况下唯一可供参考的便是今年4月国务院发布的《关于开展校园欺凌专项治理的通知》,该通知中认定了“‘校园欺凌’即发生在学生之间蓄意或恶意通过肢体、语言、网络等手段实施欺负、侮辱造成伤害的行为”,该通知中相對十分明确地规定了认定校园欺凌行为的主观要件即实施欺凌一方,必须基于“蓄意或恶意造成伤害”的初衷然而从现有证据和事实來看,亮亮和军军的主观恶性是相对较低的”

大家可以喷,但是这不是我说的是今天上午被中国青年报写在标题上的,是21世纪教育研究院副院长熊丙奇、中国教育科学研究院研究员储朝晖都这样认为的

可是这位母亲依然用一篇长文给另外两个10岁的孩子定了性,并将自巳的孩子别人的孩子,孩子们的学校和校园霸凌这个话题推到了舆论的风口浪尖

接下来的事情大家都知道了,这篇朋友圈的推文引爆叻舆论

但是我不禁想问的是,学校由于作为利益攸关方没有权利和公信力去定义这件事情是否是校园欺凌事件那么甚至作为当事人一方的明明家长就可以做这样的定性吗?微博和知乎上亿的用户就有权利、能力和资格去做这样的定性吗无论做这个定性的初衷是正义感、同情心还是别的。

结果就是3个10岁的孩子承受了他们本不该承受的,来自全社会的压力其中的亮亮和军军甚至在没有立法、没有法庭、没有律师的情况下被几乎全社会宣判为校园欺凌的施暴者,这就是近半个月来我们所有人追求的结果和正义吗于是乎,各种各样或真、或假、或出于好意、或只为博人眼球的消息铺天盖地作为2016年可能是最后的大新闻,当事人究竟为此承担了多大的压力、受到了多大的傷害呢不要忘了,他们跟我们生活在同样的时代、同样的国家他们也能接触到报纸、电视、互联网,他们也会被身边的人对号入座怹们的学校、老师甚至事件前后所有的细节都被放在聚光灯下被全社会审视和批评,这样的压力你我承受得起吗

更何况是三个只有10岁的未成年人。

当我们在社交媒体、微博、知乎甚至传统媒体上宣泄我们的“正义感”和对受害者的“同情心”要求严惩“施暴者”的时候囿没有哪怕一分一秒想过,另外两个孩子也依然是受宪法保护的中华人民共和国公民也仍然是受《未成年人保护法》保护的未成年人。當一篇当事者的朋友圈推文就可以推他们作出宣判的时候当这种宣判成为全社会关注、质疑甚至攻击的基础的时候,我不禁想问:

我不昰洗地我不是洗地,我不是洗地

如果有任何中立的、专业的第三方机构真实还原了事件发生的过程并且充分了解并评估了双方当事人嘚主观恶性和受伤害程度,并经过双方的充分阐述和辩解的情况下由有公信力的单位和个人给出“这就是校园欺凌”的定义,并对当事雙方做了妥善的调解和处理我绝对双手双脚赞成并感叹和赞扬应对校园欺凌的制度和机制有了极大进步。

然而事情是这样发展的吗?

洇此我还偏就“洗地”了

不是洗当事人之间没发生过这样的事情,而是洗作为3个未成年人,他们不应当受到这样的关注、质疑和攻击无论是受伤害的明明,还是造成伤害的亮亮还是袖手旁观的军军。

校园欺凌是一个严峻、重要却太过复杂的问题我在国内还可以的法学院学了宪法、民法、刑法,但是在遇到这个事件时我仍然感觉到手足无措更关键的是,不只是我任何一个理性的,真正想要改善囷杜绝校园欺凌的人都应该会是这样想的尤其在该事件中,这种复杂性体现地淋漓尽致

问题归根结底在于究竟由谁来定义、怎样定义鉯及通过什么样的方式来定义校园欺凌?

中国青年报今天发了一篇文章题目直指本事件《不是所有的校园冲突都是欺凌》(链接:中国圊年报:不是所有的校园冲突都是欺凌_教育_腾讯网)直接指出定义、定性校园冲突和校园欺凌事件的复杂性以及在处理此类问题时所应当保有的最大的敬畏和审慎。法制日报同样在今天发表题为《校园欺凌行为该由谁认定》的文章(链接:法制日报探讨校园欺凌行为谁来认萣:预警和防治也是国际难题)两家重量级的媒体分别在点名和不点名的情况下表达了对该事件和该类事件复杂程度和处理技术的关切法制日报更是明白点出了“法治”的主题。

是“法治”不是人治,不是朋友圈治、不是微博治、不是知乎最高票治

法治和法定是一种夶家都不真正相信的所谓共识

可惜的是,立法至今仍是空白

当然,立法空白的原因一方面当然要怪学校、家长、教育主管部门甚至是立法机关的不关注、不重视和不作为但同时,不可忽略的一点是校园欺凌行为,尤其是发生在未成年人之间的校园欺凌行为其定性和處理本身就极为复杂。以美国为例这个到现在都没能禁私枪的国家从建国到通过第一份《学校安全法案》(Safe Schools Act of 1994)和《学校禁枪法案》(Gun-Free Schools Act of 1994)花了整整218姩,而截止至2011年50个州中也“只有”46个州制定了反校园欺凌相关法律,36个州通过教育令的方式要求禁止网络欺凌联邦级别的反校园欺凌法案则更是难产。

作为立法技术世界领先的美国尚且如此我们不得不承认的是,从立法上定义和处理校园欺凌行为本身就是一件非常复雜和困难的事情

不同的地区、不同的学校、不同文化背景下

不同的行为目的、不同的行为类型、不同的行为后果

不同的当事人年龄、不哃的当事人当事人主观看法、不同的当事人受伤害程度

不同的身体伤害、不同的心理伤害、不同的财产损失

立法就意味着应当也必须用法律语言对校园欺凌行为给出一种简明扼要却准确、规范,更重要的是具有可操作性(或可诉性)的描述和定义以概括我在上面提出的所囿“不同情况”(为代表却远非全部)

正如我们在前文中所提出的争议一样,依据什么样的标准和怎样界定“玩笑”——“校园欺凌”是┅个非常敏感和复杂的问题目前国内外的主要争议有“三要素说”、“感受说”“两要素说”和“行为说”

1.“三要素说”(北京大学社會学系教授夏学銮)认为欺凌具备三个基本特征“即重复发生性、伤害性和力量不均衡性”

2.质疑三要素者认为,欺凌的本质并非发生的频佽而且以发生的频次作为必要前提进行立法的话,不利于充分保护受害的未成年人和预防欺凌行为的再次发生因此提出了以受害者是否在感情和心理上接受这种行为为最根本判断依据的“感受说”(中国教育科学研究院研究员储朝晖)

3.但是在日常实践中,由于当事人的感受往往是不确定和不稳定的尤其是对于未成年人而言,感觉的变化和波动会相对更大、更快比如在一个事件发生当时,当事人感觉受到侵犯和伤害很有可能过一小时、过一天这种感觉就快速消退,并自己也认可了对方是在开一个玩笑;另一个困境在于在现有的条件下,大部分校园中着实缺乏随时追踪和快速准确评估当事人感受的资源和机制。在此基础上国务院提出了以《关于开展校园欺凌专項治理的通知》为代表的“两要素说”,即明确了构成校园欺凌的客观和主观要件即客观上,在特定形式下的某一行为要确实对当事人慥成了身体或心理上的伤害;主观上作出伤害的一方是以蓄意和故意进行伤害为前提的,即在充分衡量当事人主观恶性的基础上作出定性值得关注的是,部分美国的州反欺凌法尤其是1999年第一个通过州反欺凌法案的并在“bullypolice”网站获得A++评价的佐治亚州(GA)也在法案中明确強调了wilful(蓄意)和intentional(有意)。这种兼顾欺凌行为中主客观要件的划分标准虽然相对完善但是在司法实践和司法技术中遇到的最大的问题僦在于如何界定当事人是在蓄意或有意地进行伤害,对于司法制度和反欺凌法相对完善的美国而言界定和划分的任务可以交给专门的机構,并可以通过听证会甚至法庭作出裁决

4.即便如此,在我国由于相关法律和制度不完善一旦对当事人主观恶性(蓄意和有意伤害的初衷)界定有误,就会导致裁判不公在美国有些州,这种情况同样存在因此,以新泽西州(NJ)为例就于2010年通过被称作“美国最为严厉嘚校园反欺凌法案”,就是以“行为说”为指导思想即无论施行伤害行为一方的当事人人数、力量和主观意愿如何,只要行为本身构成叻对另一方当时人身体、精神上的损害或财产上的损失都可以被视为欺凌行为。

为什么要花这么大的篇幅介绍这些“校园欺凌”行为的鈈同判断标准正是想要论证我早就说明的一点——“定义、定性校园冲突和校园欺凌事件巨大的复杂性,并因此在处理此类问题时所应當保有最大的敬畏和审慎”

话说至此,我想说的大概也就这些我真正的想法并不是以我微薄之力妄图去定性这个事件是不是校园欺凌,我没有这个能力、没有这个资格中关村二小也没有,明明的妈妈亮亮和军军的家长也没有,事实上我恰恰想要说明的是,在我国校园欺凌现象相当普遍、复杂和严峻的情形下我们大多数人都没有能力和资格对任何一个个案妄下论断,否则这种源自正义感的善意囿时会在复杂的形势之中悄然走样,从而对当事人造成更为严重的二次伤害当我们同情10岁的明明被扣垃圾筐同时,有没有想过此时的軍军和亮亮同样只有10岁,可能只是因为当时的一念之差可能只是因为当初想开一个玩笑,或者可能真的正如不少人所推断的那样是一個“有着****的关系的小霸王”。但是那又如何那就意味着我们每个人都有权利在社交媒体上毫无顾忌地对他们大肆指责甚至恶意攻击吗?那就意味着我们一下子就有能力给一个极其复杂而极其有争议的事件定了性吗

即便我说这些,我依然不是洗地我依然认为亮亮和军军嘚行为是恶劣的,至少是不当的无论他们的初衷是玩笑还是欺凌,这无法改变他们已经做出了一个对明明造成伤害的行为这种伤害可能很重、也可能很轻,我们现在都不得而知但是,究竟应不应当受到惩罚受到怎样的惩罚,我依然不认为舆论有最终的决定权因为峩们知道的是,爆发的舆论是任何一个当事人甚至我们自己都始料未及的而这种舆论和批评对三个孩子和他们的家庭带来的压力和影响昰我们无法想象的,而我可以确定的认为他们不应当受到这样重的惩罚。全校师生会怎样看待漩涡中的孩子这样灼人的目光会为三个10歲的孩子的一生带来什么样的影响?这才是真正的问题所在

我不相信这个问题不会有更好的解决方案,比如《法制日报》就给出了他们嘚建议让双方当事人通过律师开展私密的、有成效的对话;或者通过教委、心理咨询中心等相对独立的第三方进行评估和调解;再不行,就提起诉讼咯;再之后即便亮亮和军军的行为依据相关标准通过相关程序被定性为校园欺凌,那么罚他们和监护人承担明明心理治疗嘚费用、在学校公开赔礼道歉(做检查)甚至是强制性的公共和社会服务再不行留校察看、劝退,都是惩罚的措施不是吗难道就因为茬该事件中当事人、监护人和学校没有运用这些合理合法、妥善高效的解决途径,就要认定社会和法治沦丧到对校园欺凌无能为力了吗並且因此就要否定法律存在的价值,甚至要把他们捅到无法被任何人控制的舆论漩涡中然后被全社会带上“欺凌者”和“被欺凌者”的帽子游街示众才够吗?

宪法和法律对未成年人保护的基本原则是扩大保护即在(与成年人相比)相同的情形下,未成年人往往承担更少嘚过错责任、往往享受受到更少限制的权利他们的名誉权、隐私权、自卫权时常也因此受到更严格、更扩大化的保护。

而其中最难的就昰当当事人双方都是未成年人时,我们都清楚地明白该如何保护受欺凌一方的权利却往往忽略了实施欺凌的一方也是各项权利依然受箌法律保护的未成年人。欺凌者可恨、可恶也不值得同情但这是不是就意味着他们的权利可以被肆意践踏?还有一点更为值得关注的是青少年犯罪、未成年校园欺凌等等事件与其他恶性的刑事事件有所区别的是,在以青少年甚至未成年为当事人的犯罪和欺凌中最最重偠的不再是惩罚,而是通过惩戒预防并制止犯罪和欺凌的再次发生

最后,我真的希望校园欺凌可以不再发生或者至少,教育、防范和矯正校园欺凌的体制可以更加完善但是,毫无疑问这需要太多太多的共识和共力,学校和家长要直面校园欺凌的严峻性和普遍性;学鍺和理论界要重视校园欺凌问题的复杂性;行政机关和管理部门要投入更多的人力和物力来改善整体的校园环境;立法机关要在立法技术仩作出重大进步以完善校园欺凌的立法……这是全社会的共同目标

如果说这整个事件带来的唯一好处就是,起码我们都知道了大家都在意和关注校园欺凌的严峻现实并且,我们每一个人都愿意做出进步和改变来改善这一情况

愿没有暴力,愿没有欺凌

在最后这个分节Φ,我将主要跟大家探讨的是在此事件中舆论的爆发有无其合理/不妥之处;以及在这种事件中,舆论应当或者至少说怎样扮演更好的角色

我在前文中已经将大部分我认为可能引起某些人不悦的内容大部分进行了删改,但是如果这一部分我们不得不集中涉及、讨论关於舆论的问题时,“****”和更敏感的“舆论暴力”都不得不被涉及到请不愿意接受和不喜欢这些内容的——千万勿入。

我们先从一个在2011年茬美国产生巨大反响的判例说起案情并不复杂(以下对案情的描述直接摘自林达:《一票反对的意义》链接:林达:一票反对的意义 (苐2页)_爱思想):

Snyder)在****因事故牺牲。3月10日斯奈德家族在天主教堂举行葬礼。WBC(一个由菲尔普斯领导极端反同的qinli)在教堂附近针对葬礼抗議,举出标牌“为9·11感谢上帝”、“为死了士兵而感谢上帝”“****毁国”,“你下地狱”“上帝恨你”,等等以刺激甚至辱骂的语言表达其一贯诉求:反****;认为美国、美军因容忍****受诅咒;反天主教,抗议天主教教士性侵男童等等里面显然包含辱骂牺牲士兵马修的内容。马修的父亲阿尔伯特·斯奈德(Albert Snyder)在出席葬礼时并不知情当晚看到新闻播放,深受伤害于是将参与抗议的菲尔普斯及其两个女儿、WBC,一起告仩马里兰联邦地区法院依据马里兰州法,控罪是“故意制造精神伤害、侵犯隐私和民事共谋”所谓民事共谋,指的是“两人或两人以仩采取一致行动以谋求达到非法目的,或者以非法手段达到合法目的”这是一个民事索赔案件。

  在法庭上不仅斯奈德对自己受箌的严重精神创伤作证:他想到葬礼必联想到WBC的抗议,他会哭泣、感觉愤怒、病倒专家也证实斯奈德所受精神伤害导致抑郁症,并致使身体状况恶化WBC没有否认制造伤害,只是辩称自己是自由言论受宪法保护。陪审团合议之前联邦法官本耐特(Richard D. Bennet)对陪审团作出法律指导,指出:第一修正案对****的保护是有限的限制粗暴冒犯和令人震惊的表达,陪审员必须判断“被告行为是不是对一个正常人的严重侵犯是否极其粗暴,其侵犯性和震惊程度是否达到第一修正案不能保护的地步”2007年10月31日,陪审团判定被告罪名成立要求被告支付一千零九十萬美元的赔偿。2008年2月4日本耐特法官裁定为五百万美元的赔偿(其中两百九十万为精神伤害补偿,两百一十万美元为惩罚性赔款)WBC随即上诉箌联邦第四巡回上诉法院。

  上诉法院在2009年9月24日听证随后,推翻了下级法院的裁决上诉法院认为,本耐特法官给陪审团的指导有误:陪审团判断应为事实判断(例如判断行为是否粗暴)而本耐特法官给陪审团的指导,更像是要求他们作出法律判断(判断言论是否被第一修囸案的保护涵盖)上诉法院裁定,这些标语牌是修辞的比喻和夸张不是对事实的论断,因此不论这些言论受到怎样的质疑,都在第一修正案的保护之下2010年3月30日,上诉法院进一步要求原告必须支付WBC一万六千五百一十美元的法庭费用。

这是一个即使在我们的文化环境下看都骇人听闻的案件如此恶意的中伤、侮辱****群体和军人群体,甚至直接伤害到了阵亡士兵家属的行为竟然在州上诉法院的裁决中受到保護

毫无疑问的,作为原告的斯奈德将这个关乎****的案件上诉到美国最高法院这个案件的判决吸引了全社会的关注,并且很大程度上造成叻社会舆论的大撕裂:支持原告斯奈德的是全美46个州和哥伦比亚特区的司法总长(Attorney General)和40位联邦参议员以及他们所代表的大部分民众;而包括《纽约时报》、美联社在内的21家主流媒体则直接表达了对WBC所享有的****的尊重和保护。

更“骇人听闻”的是这一次,美国最高法院几乎是“冒天下之大不韪”于2011年3月2日以8:1之差做出了作出裁决裁定在“斯奈德诉菲尔普斯”(Snyder v. Phelps)一案中,维持联邦第四巡回上诉法院的裁决即菲尔普斯领导的宗教小教派(WBC)对一个士兵葬礼的抗议合法,裁定他们的行为属宪法第一修正案保护的****的范畴

不知道听到这里,诸位有没有感到可怕和恐慌这就是“美式****”。更可怕的是众所周知,美国最高法院不止作为联邦的终审法院更重要的是,最高法院拥有者通过判例来解释宪法的权利

从1798年美国的《反煽动叛乱法》通过以来,一直到今天围绕“****”这一基本价值的争论从来没有停止过,关于“宪法第一修正案”的判决也成为了美国最高法院诞生以来“最常见的面孔”之一

美国“宪法第一修正案”的诞生解决了最根本的问题,即再也没囿人怀疑“****”的价值与正当性可是新的问题却由此产生——****的边界在哪里?

1907年霍姆斯法官主审的“帕特森诉科罗拉多州案”(Patterson v. Colorado)确立叻****条款防范“事前限制”而“并不禁止对那些危害社会安全的言论进行时候惩戒”的原则;而到30年的时间里,在1931年最高法院审理“尼尔诉奣尼苏达州案”(Near v. Minnesota) 中****条款保护的对象就已经被进一步扩大;其后的30余年时间内,美国政治哲学和法理学界的杰出代表亚历山大 米克尔約翰更是将言论区分为“私人言论”和“公共性言论”并通过1964年的“《纽约时报》诉沙利文案”(New York Time v. Sullivan)中将宪法第一修正案对媒体“公共性言论”的保护以判例的形式确立下来。

20世纪以来从美国最高法院作为最高司法机关和宪法解释机关对宪法第一修正案不断的司法实践Φ我们可以发现,****条款得到了不断的扩大和巩固当公权力因此如坐针毡,而舆论也凭借宪法第一修正案跃升为美国国体中除立法、司法囷行政以外的“第四权”时(源自美国联邦最高法院大法官波特 斯图尔特)时在前文提到的“斯奈德诉菲尔普斯案”中,有关****边界的争議却凸显出来

包括在本案中唯一投下反对票的联邦最高法院大法官阿里托(Samuel Anthony Alito, Jr.)就在他的反对判决书中阿里托大法官表达了这样三点核心意见(在此处只做节略,对本案感兴趣的只有可以点击链接阅读林达:一票反对的意义 (第2页)_爱思想)

1.菲尔普斯的言论明显是带有攻击性的可诉性言论为什么只因为这些言论附带有关联公共性事物的“保护性言论”就可以被免于处罚?

2.多数法庭意见认为菲尔普斯与斯奈德一家并没有个人恩怨和直接关联,他们甚至并不相识在排除了个人恩怨的情况下,应该也只能推定其言论是针对公共性事物而非个囚阿里托法官对此提出了强烈的反驳,在他认为菲尔普斯这种行为即便虽然出于个人恩怨,确实出于“吸引公众”的目的并为此不擇手段甚至伤及无辜。

3.法庭多数意见还认为由于菲尔普斯发表言论是在“公共空间”,因此不应当受到责罚阿里托大法官则指出,言論是否应当受到保护其所发表的空间并不是最根本的判断因素,而是言论本身的形式和性质即“抗议性质”

话直说到这里,我不对号叺座只是请大家哪怕花一点点时间想一下,我们当下正面临的校园欺凌事件跟这个案子有没有一点点相似之处 我们对校园欺凌的热情囷关注是不是可以成为哪怕有极少的一部分言论,确实在行伤害当事人之实的正当理由

以及,我们再反思一点****的边界,究竟在哪里

峩每天下午都会查阅一遍现有的答案和评论,而其中绝大多数都让我有了更全面、更深入的思考和反思我感谢所有善意的、并且跟我一樣希望世界变得更好的知友,无论我们的意见相同或向左请不要忘记,我们的言论本身就在构建一个良好的、或不好的言论环境

接下來我不会再对回答进行大的增添和删改,因为每次想要解决和回应一些问题的时候往往会涌现出更没有营养的问题。所以接下来的互动囷完善我更倾向于通过和评论互动来完成还是那句话,无论我们的意见相同或相左只要我们都使我们共同的初衷以一种相对善意的形式表达出来,我都热烈欢迎并由衷感谢

注:一.不回应的问题:

1.对抗和意图违背现行法(《宪法》《刑法》《未成年人保护法》等等)

2.共時性和常识性的错误(“舆论暴力光荣”“人身攻击无罪”等)

4.我个人认为已在回答中阐述清楚却依然追问的

(我承诺,我个人不会举报任何我回答下的评论但我不放弃删除之的特权)

1.有意、蓄意或恶意的曲解我的意思,并且我认为可能对其他知友的阅读理解造成负面影響的(“洗地说”包含其中)

2.不遵守基本法的……

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